Mar 20 Juin, 2006 12:29
Le code du travail, c'est la loi...
Il n'y a qu'un seul code qui "gère" le droit d'auteur : le Code de Propriété Intellectuelle.
Le principe est que pour toute création, l'auteur est le titulaire des droits intellectuels sur sa création. Ceci parceque la création est l'"empreinte de la personnalité de son auteur".
Donc le principe est que celui qui crée possède ces droits, tant qu'il ne les a pas cédé expressement.
Le contrat de travail ne traite pas de la Propriété Intellectuelle. Il y a donc, historiquement, une indifférence totale du contrat de travail vis-à-vis de la PI.
Néanmoins, les logiciels, qui sont des "oeuvres" au sens du droit d'auteur confèrent moins de droits à leur auteur (on ne recherche ici plus que l'"apport personnel de l'auteur"). Les droits moraux sont réduits. Et dans le cas spécial où un logiciel est conçu par un salarié, les droits sur ce logiciel sont dévolus à l'employeur.
Ce n'est donc qu'une exception au droit d'auteur, qui, comme beaucoup d'autres, vise à compenser le champ de plus en plus vaste de créations protégées par le droit d'auteur.
Donc il n'y aucun conflit au sein de la loi, simplement les dispositions du CPI concernant les logiciels sont plus pragmatique, et orientées économie, que le reste des droits d'auteur qui a plus tendance à sacraliser l'auteur.
En tant que graphiste, tu disposes de droit sur tes créations tant qu'elles sont originales. Pour qu'elles le soient, il faut qu'elles soient "empreinte de ta personnalité", il me paraît légitime que la situation soit celle dont tu parles.
J'ai essayé d'être rapide et exhaustif à la foi, et j'espère que je réponds à la question même si une véritable réponse mériterait sûrement plus de temps ^^
Cordialement,
Ben